<<< Предыдущий раздел

(Оглавление)

Следующий раздел >>>


Глава I.
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

§ 7. Наследование и его правовая регламентация
(ГК РФ. Часть третья. Раздел V)

 

Каким образом наследуется имущество? Обязательно ли составлять завещание? Любое ли имущество можно передать по наследству? Что делать, если наследодатель имел долги?

Наследование представляет собой сложный комплекс отношений, связанных с переходом имущества от умершего человека к иным субъектам. При этом передаются не только вещи, имущественные права, но и долги наследодателя. Если наследников несколько, то далеко не всегда они могут между собой договориться о том, как наследство делить. Поэтому правовая регламентация наследования, и в частности распределения наследства между наследниками, имеет очень большое значение.

ПОНЯТИЕ НАСЛЕДОВАНИЯ И НАСЛЕДУЕМОГО ИМУЩЕСТВА

Наследование – это переход имущества от наследодателя к наследнику. Наследование тесно связано с вопросами собственности – передать наследникам можно только то имущество, на которое наследодатель имел право собственности. Исключение из этого правила должно быть предусмотрено законом (например, применительно к земельным участкам, которые могут находиться в пожизненном наследуемом владении).

Сейчас нам кажется очевидным, что после смерти человека его имущество кому-то должно передаваться. Но так было не всегда. Истории известны периоды, когда наследование отменялось либо очень сильно ограничивалось (например, наследовать могли только дети, и никто больше). К чему это приводило? К тому, что значительная часть имущества переходила государству. Запрет наследования был одним из способов ликвидировать частную собственность. Впоследствии этот запрет был отменен.

В настоящее время наследование понимается очень широко. Цель правовой регламентации данных отношений состоит в том, чтобы передать наследникам все имущество наследодателя. Это имущество называется наследственной массой.

Посмотрим, что же входит в состав наследственной массы.

Прежде всего это то имущество, которое имелось у наследодателя на момент открытия наследства. Под открытием наследства понимают день смерти наследодателя. Если на день смерти имущество к наследодателю не перешло, оно из наследственной массы исключается.

В наследственную массу входит абсолютно все имущество умершего – и вещи, и права, и обязанности. Например, субъект взял кредит на 25 лет, купив на эти деньги квартиру. После его смерти к наследникам перейдут, во-первых, квартира, во-вторых, обязанность возвращать кредит банку, так как эта обязанность является имущественной.

Не включаются в состав наследственной массы права и обязанности, являющиеся неимущественными, т.е. личными. Такие права и обязанности в момент смерти наследодателя прекращаются. В качестве примера личных отношений можно привести права и обязанности, связанные с выполнением каких-либо художественных работ. Например, художник должен был написать картину, но до своей смерти не успел. Его обязанность написать картину к наследникам не переходит, так как неразрывно связана с личностью умершего. Переход в порядке наследования долгов наследодателя осуществляется одновременно ко всем наследникам. Невозможно получить только право на имущество и не получить обязанности наследодателя. Переход всего имущества наследодателя к наследникам называется универсальным правопреемством.

Существует две формы наследования – по завещанию и по закону.

Завещание – это документ, к составлению и оформлению которого предъявляются серьезные требования. В этом документе физическое лицо выражает свою волю, связанную с передачей нажитого имущества.

В настоящее время все большее количество людей оставляют завещания, однако все-таки делают это далеко не все. Если завещание отсутствует (а также в некоторых других ситуациях, с которыми мы подробнее ознакомимся чуть позже) и, следовательно, наследодатель не выразил своей воли, не сказал, к кому должно перейти его имущество, вопросы наследования решает закон. Такое наследование называется наследованием по закону.

Для того чтобы возникли отношения, связанные с наследованием, необходимо, чтобы наследство открылось. Наследство открывается в день смерти наследодателя.

Место открытия наследства – это последнее место жительства наследодателя. Однако место жительства гражданина может быть неизвестно, либо он может жить за границей, имея имущество в России, либо у него может быть несколько мест жительства. В этих сложных ситуациях местом открытия наследства будет являться место нахождения наиболее ценного имущества. Рассмотрим следующий пример.

Предприниматель Иванов имел в собственности три квартиры – в Москве, Санкт-Петербурге и Мурманске, проживая при этом с семьей в Лондоне. После смерти Иванова возник вопрос о месте открытия наследства и к какому нотариусу обращаться. Выяснилось, что наибольшей стоимостью обладала квартира, находящаяся в Мурманске. Это означает, что именно Мурманск будет считаться местом открытия наследства. Естественно, туда необходимо будет приехать всем наследникам, обратиться к нотариусу, чтобы оформить все документы, связанные с принятием наследства.

НАСЛЕДОВАТЕЛЬ И НАСЛЕДНИК

Наследодателем может быть только физическое лицо, т.е. только человек, потому что только человек может умереть. Применительно к юридическому лиду говорят не о смерти, а о прекращении (посредством ликвидации либо реорганизации) деятельности юридического лица – наследственные отношения в этих ситуациях не возникают.

Наследодателем может быть любой человек независимо от возраста – даже младенец, проживший несколько часов после рождения. Вполне возможно, что с момента рождения он стал собственником какого-либо имущества. Соответственно, это имущество в случае его смерти перейдет уже к его наследникам. От возраста зависит не возможность перехода имущества к наследникам, а возможность оставлять завещание (это можно делать только с 18 лет – момента возникновения полной правоспособности). Таким образом, физическое лицо, не достигшее 18 лет, может быть наследодателем только по закону.

Кроме детей, не достигших 18 лет, завещание не имеют права оставлять граждане, лишенные дееспособности судом по причине психического заболевания. Такие субъекты не могут понимать значение своих действий, поэтому законодатель не предоставил им права распоряжаться своим имуществом. Наследоваться это имущество будет по закону.

Наследник – любой субъект, а не только физическое лицо. Наследниками могут быть и юридические лица, и публично-правовые образования, но только в том случае, если наследодатель этого пожелает. Таким образом, юридические лица и публично-правовые образования могут быть наследниками только по завещанию, в то время как физические лица наследуют как по завещанию, так и по закону.

Очевидно, что наследник потому и является таковым, что находился с наследодателем в добрых отношениях, не причинял зла ему и его близким. В противном случае такие субъекты не должны получать имущество наследодателя. Подобные субъекты ГК РФ определяет как недостойные наследники. В частности, не наследуют ни по закону, ни по завещанию лица, которые умышленно совершили противоправные действия в отношении наследодателя либо кого-нибудь из наследников, если эти действия способствовали призванию этих лиц к наследованию либо увеличению их доли в наследственном имуществе.

Например, сын, чтобы получить все имущество отца, совершил покушение на своего брата, который являлся вторым наследником. Факт нападения делает данного человека недостойным наследником, вследствие чего после смерти отца он не будет наследовать вовсе, т.е. все иму щество перейдет его брату. Но что же делать, если в подобных ситуациях человек раскаялся, осознал свою вину, хочет ее исправить и загладить? Прежде всего необходимо, чтобы раскаявшегося нарушителя простил сам наследодатель. Соответственно, если наследодатель умер, раскаяние на получение наследства никак не повлияет. Если наследодатель простил недостойного наследника, необходимо, чтобы он оставил завещание, в котором об этом наследнике было упомянуто. Иначе недостойные наследники имущество наследодателя не получат.

Еще одна категория недостойных наследников – родители, лишенные родительских прав. После смерти детей такие родители не наследуют. Однако относится это только к наследованию по закону. По завещанию ребенок вполне может оставить что-либо своему родителю, лишенному родительских прав.

НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ

В завещании выражена односторонняя воля наследодателя. Современное гражданское право придает воле граждан очень большое значение. Выясним, что представляет собой завещание с гражданско-правовой точки зрения.

Завещание – это сделка. Это сделка строго личная – только сам наследодатель имеет право составлять завещание. Именно поэтому наследодателями по завещанию могут стать только физические лица старше 18 лет (обладающие дееспособностью в полном объеме).

vНедопустимыми являются ситуации, когда завещание составлено двумя или более лицами, даже если эти лица – супруги. Такое завещание можно признать недействительным.

Завещание является сделкой односторонней, так как для его составления не требуется волеизъявления каких-либо иных лиц, в частности наследников. Для того чтобы составить завещание, достаточно воли только одного человека – наследодателя.

Завещание как сделка вступает в силу только после открытия наследства, т. е. в момент смерти наследодателя. Именно поэтому гражданин имеет право составлять любое количество завещаний. Правовое значение будет иметь только одно завещание – последнее, так как только оно вступит в силу. В жизни бывают ситуации, когда наследодатель очень преклонного возраста пишет несколько завещаний, в каждом из которых передает свою единственную квартиру разным людям. Ситуация складывается сложная с моральной точки зрения, но юридически все совершенно понятно – квартира достанется тому, кому она была завещана последним по дате составления документом.

Мы уже выяснили, что в завещании выражается воля наследодателя. Поскольку после того, как завещание вступит в силу, у наследодателя уже невозможно будет что-либо выяснить (например, какова была его истинная воля и была ли она), важно, чтобы все это было выяснено при составлении завещания. Именно поэтому ГК РФ уделяет большое внимание вопросу оформления завещания.

Общее правило состоит в том, что завещание должно быть удостоверено нотариально. Нотариус проверяет, имеет ли право наследодатель составить завещание, т. е. дееспособен ли он. Кроме того, нотариус читает текст завещания и сообщает наследодателю, если есть какие-то основания признать завещание недействительным.

О содержании завещания ни в коем случае не должно стать известно третьим лицам, если наследодатель этого не желает. Поэтому ГК РФ устанавливает, что информация, полученная о содержании завещания, не должна разглашаться. Эта информация составляет нотариальную тайну.

К сожалению, бывают ситуации, когда нотариусы разглашают нотариальную тайну и сообщают наследникам, какова воля наследодателя. В результате обиженные наследодателем наследники начинают вести себя по отношению к нему, скажем так, неуважительно. Можно ли с этим бороться? Если мы точно знаем и сумеем доказать, что информация была разглашена конкретным нотариусом, можно поставить вопрос о привлечении его к ответственности.

Для того чтобы о содержании завещания не знал абсолютно никто, законодатель предусмотрел такую интересную форму, как закрытое завещание. В российском гражданском праве эта форма появилась совсем недавно – с 2002 г., но многим она знакома по зарубежным фильмам.

Суть закрытого завещания в том, что наследодатель пишет его сам, ни с кем не советуясь. Затем он запечатывает завещание в конверт и отдает нотариусу в присутствии двух свидетелей. Нотариус сообщает наследодателю об основных требованиях, предъявляемых к составлению завещания, несоблюдение которых может повлечь недействительность завещания. После этого нотариус запечатывает завещание в другой конверт, на котором указывает информацию о наследодателе.

Как видим, о содержании такого завещания не знает никто – только сам наследодатель. После его смерти у нотариуса собираются потенциальные наследники и иные заинтересованные лица – осуществляется оглашение завещания. Возможно, в этот момент наследники узнают, что дедушка-миллионер все свои миллионы направил на содержание зоопарка. А может, в конверте окажется просто чистый лист бумаги. Наследодатель на все это имеет право.

Рассмотрим немного подробнее, каким должно быть содержание завещания.

Прежде всего при составлении завещания реализуется принцип свободы завещания.

Наследодатель по своему усмотрению может указать, каким лицам переходит какое его имущество.

Наследодатель может лишить наследства каких-либо наследников, не объясняя причин. Достаточно написать, например, что «сыну никакое имущество не переходит».

Содержанием завещания, помимо названного, по усмотрению наследодателя могут быть некоторые социальные параметры.

Указание на то, что если один наследник по каким-то причинам не примет наследство, то имущество переходит другому. Эта ситуация имеет название «подназначение наследника» или «наследственная субституция». Рассмотрим ее на примере. Г-н Демин написал в завещании: «Все мое имущество переходит моему другу Игрунову. Подназначаю наследником г-на Федосеева». Это означает, что если Игрунов по каким-либо причинам не станет наследником, т.е. не примет имущество, то оно перейдет Федосееву. Если бы наследник не был подназначен, имущество перешло бы наследникам Игрунова.

Указание в завещании на обязанность наследника передать определенным лицам какое-то имущество либо что-то для них сделать. Такая ситуация носит название «завещательный отказ» или «легат». Пример легата: «Я, г-н Иванов, оставляю все свое имущество сыну, а он должен передать коллекцию марок моему другу Филимонову, а также разрешить пожизненно проживать в моей квартире моей давней знакомой Ильиной». Сын обязан выполнить волю отца; Филимонов и Ильина будут называться отказополучателями или легатариями.

Указание в завещании на то, что наследник обязан совершить определенные действия для общественного блага, например организовать публичную библиотеку из книг наследодателя. Такая ситуация называется «завещательное возложение».

Указание в завещании на определенного человека, который будет исполнять завещание. Называется такой человек исполнителем завещания либо душеприказчиком. Исполнение завещания – это поиск наследников, раздел между ними имущества и осуществление передачи этого имущества. При отсутствии душеприказчика завещание исполняют сами наследники на основании договоренностей между собой.

Кроме того, проявлением принципа свободы завещания является то, что наследодатель в завещании может отменить либо заменить уже имеющиеся завещания. Напри мер, 25 декабря наследодатель написал, что автомобиль завещает внуку. А в завещании от 27 декабря было сказано, что положение о передаче внуку автомобиля отменяется; автомобиль передается внучке

НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ

Наследование по закону осуществляется, если невозможно наследование по завещанию. Оно невозможно либо потому, что завещание не было составлено, либо по каким-то причинам было признано недействительным, либо завещанием охвачено не все имущество.

Например, наследодатель указал в завещании, что квартира переходит дочери, машина – другу, а коллекция картин – жене. Но у этого наследодателя имелись еще дачный участок, денежные средства в банке и коллекция монет. В отношении имущества, оставшегося незавещанным, будут применяться правила наследования по закону.

Создавая нормы, регламентирующие наследование по закону, законодатель стремился как бы угадать, смоделировать, кому, скорее всего, оставил бы имущество наследодатель по своей воле. Раз нет завещания, законодатель самостоятельно решил этот вопрос.

Прежде всего в законе установлена последовательность очередей наследников. Смысл очереди в том, что вначале наследует первая очередь, затем, если наследники первой очереди отсутствуют, наследуют наследники второй очереди. Если нет обеих очередей, наследует следующая, третья очередь, и так далее – до восьмой очереди. Наследники одной очереди получают имущество в равных долях.

Выясним, какие очереди наследников существуют в настоящее время:

1) дети, супруги, родители;

2) братья, сестры, бабушки, дедушки;

3) дяди, тети;

4) прадедушки, прабабушки;

5) двоюродные внуки и внучки, двоюродные бабушки и дедушки;

6) двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные племянники и племянницы, двоюродные дяди и тети;

7) пасынки, падчерицы, отчим, мачеха;

8) иждивенцы умершего лица, т.е. те лица, которых умерший содержал, но только если отсутствуют иные наследники (если иные наследники имеются, то иждивенцы наследуют в составе той очереди, которая призывается к наследованию; например, если призывается первая очередь, то вместе с наследниками этой очереди, если вторая, то вместе со второй очередью и т.д.).

Нужно сказать еще об одной разновидности наследников. Это наследники, имеющие обязательную долю в наследстве по завещанию. Если наследодатель имеет несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных иждивенцев, то, даже завещая свое имущество какому-то определенному лицу (возможно, и не родственнику), наследодатель не может лишить несовершеннолетних детей и нетрудоспособных иждивенцев их обязательной, установленной законом доли в наследственном имуществе.

Как видим, смысл распределения наследников по очередям в том, чтобы степень родства убывала с каждой последующей очередью. Это необходимо, чтобы имущество наследодателя получали как можно более близкие родственники.

Рассмотрим ситуацию на примере.

У наследодателя есть два сына от разных браков, супруга, отец и два брата. Как между ними будет распределяться наследство? Во-первых, мы видим наследников первой очереди – детей, супругу, отца. Это означает, что наследники второй очереди – братья – к наследованию не призываются. Во-вторых, наследников первой очереди четверо. Это означает, что все имущество наследодателя должно быть разделено на 4 равные части. Заметим, что дети от предыдущих браков наследуют по общим правилам, а вот бывшие супруги к наследованию не призываются.

Несложно заметить, что в перечне из восьми названных нами очередей наследников отсутствуют такие близкие родственники, как родные внуки и внучки, правнуки и правнучки, а также племянники и племянницы, двоюродные братья и сестры наследодателя. Неужели они не будут наследниками по закону? Будут, но не в порядке очередности, а особым образом – по праву представления.

Рассмотрим право представления на примере внука наследодателя. Если после смерти наследодателя остаются его сын и внук, то наследником является сын, а внук по закону ничего не наследует (он будет наследником имущества деда после смерти своего отца – сына наследодателя). Если же на момент открытия наследства сын наследодателя умер, то внук будет как бы представлять этого сына (своего отца) в наследственном имуществе. При этом, если внуков несколько, они получат на всех только одну долю – долю своего отца – сына наследодателя.

Например, после смерти г-на Куржумова у него остались жена, мать и пятеро внуков – сыновей дочери, умершей несколько лет назад. Как будет делиться наследственная масса? На три части. По одной трети достанется наследникам первой очереди – жене и матери, а оставшая ся одна треть – пятерым внукам, которые наследуют не в порядке очередности, а по праву представления, т. е. представляют свою умершую мать в имуществе наследодателя.

По таким же правилам решается вопрос о наследовании по праву представления племянников и племянниц – если к моменту открытия наследства нет в живых братьев и сестер наследодателя (чьими детьми являются племянники и племянницы). При этом важно учесть, что братья и сестры – наследники второй очереди, поэтому племянники и племянницы будут наследовать по праву представления, только если у наследодателя отсутствуют дети, супруг, родители.

Как видим, в настоящее время перечень наследников по закону очень широкий. Но он тем не менее ограничен. Это означает, что более дальние родственники, не перечисленные в законе, к наследованию не призываются. Таким образом, в нашей правовой системе крайне маловероятна ситуация, знакомая многим по зарубежным фильмам, когда наследство по закону совершенно неожиданно для себя получает, например, внучатый племянник сестры бабушки. При этом наследодатель также не имеет понятия, кому достанется его имущество, так как о существовании такого наследника даже не подозревал. В России такая ситуация возможна, только если с наследодателем не были знакомы наследники, относящиеся к какой-либо из очередей.

В принципе возможна ситуация, когда никаких наследников, которых можно призвать к наследованию, у наследодателя нет. Либо все они лишены им права наследовать, либо являются недостойными наследниками, либо просто не пожелали принять наследство. Итак, имущество есть, а наследовать некому. В таких ситуациях наследственная масса называется выморочным имуществом. Выморочное имущество передается публично-правовому образованию – Российской Федерации, субъекту Федерации, муниципальному образованию.

ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА И ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВА

Смерть наследодателя, как мы уже выяснили, означает открытие наследства, а также вступление в силу завещания (если оно имеется). Для того чтобы наследники стали собственниками имущества, одного факта смерти наследодателя недостаточно, даже если наследник единственный.

Чтобы получить права на наследственное имущество, необходимо принять наследство. Принятие наследства – это, по сути, заявление о своем желании вступить в права наследования. Это желание может быть выражено двумя способами: фактическим либо юридическим. Фактическое принятие – это совершение действий по отношению к имуществу, например вселение в дом наследодателя, уплата налога на имущество, которое было завещано данному наследнику, и т.п. Юридическое принятие наследства – это направление нотариусу по месту открытия наследства заявления о своем намерении получить наследственную долю.

Очень важно запомнить следующее правило: без принятия наследства право на него получить невозможно. А срок для принятия наследства установлен в 6 месяцев со дня смерти наследодателя. Нужно это для того, чтобы выявить всех наследников, заинтересованных в получении наследства. По окончании шестимесячного срока нотариус будет знать, сколько появилось наследников, и соответственным образом разделит между ними имущество.

Непринятие наследства автоматически означает, что наследник от наследства отказался. При этом не имеет значения, знал либо не знал наследник о смерти наследодателя. Например, у наследодателя были сын и брат, причем сын узнал о смерти отца только через 8 месяцев, а брат написал заявление на получение наследства и получил его. Если бы сын в течение 6 месяцев принял наследство (фактически или юридически), то брат, как наследник второй очереди, не наследовал бы вообще. Однако сын может восстановить свое право наследования, если докажет, что он пропустил срок на принятие наследства по уважительной причине. Но данный вопрос при отказе брата наследодателя отдать наследство решается только через суд.

Наследники не всегда заинтересованы в принятии наследства. Причины могут быть разные (например, наличие у наследодателя долгов). Наследник в такой ситуации обязан будет оплачивать эти долги, правда только в пределах стоимости того имущества наследодателя, которое к нему перешло. Наследник может быть не заинтересован в осуществлении расчетов с кредиторами и по этой причине не принять наследство. Для этого достаточно просто промолчать в течение 6 месяцев.

Могут быть и другие причины. Например, бабушка завещала квартиру своей дочери и внучке, а дочь хочет, чтобы внучке, т.е. ее дочери, досталась вся квартира. Это означает, что мать желает отказаться от своей доли в наследстве. Мать может написать нотариусу заявление об отказе от наследства с указанием того субъекта, в чью пользу отказ осуществляется, либо просто промолчать в течение 6 месяцев. Но если есть в наличии другие наследники первой очереди, то сделать заявление нотариусу необходимо. Сделать это нужно в течение шестимесячного срока для принятия наследства.

Вопросы для самопроверки

1) Что такое наследование? 2) Какие формы наследования вам известны? 3) Как определяется место открытия наследства и каково его значение? 4) Может ли ребенок быть наследодателем? 5) Какие субъекты называются недостойными наследниками? 6) Каковы понятие и признаки завещания? 7) Что такое закрытое завещание? 8) Какие положения можно включить в завещание? 9) Каким субъектам передается имущество наследодателя при наследовании по закону? 10) Зачем нужны такие категории, как принятие наследства и отказ от наследства?

Задания

1. После смерти г-на Зиновьева его имущество перешло к сыну, дочери и жене. После этого выяснилось, что незадолго до смерти Зиновьев взял в долг у своего знакомого Яковлева 15 тыс. руб. сроком на 2 месяца. Яковлев предъявил к наследникам требование об уплате этой суммы.
Обязаны ли наследники исполнить это требование? Если да, то в каких долях?

2. Елена Хохлова, 17 лет, являлась собственником квартиры, полученной по наследству от бабушки, а также автомобиля, подаренного отцом. В завещании Елена указала, что все ее имущество должно перейти к ее брату; при этом она лишает наследства в каком бы то ни было виде свою мать, которая не занималась ее воспитанием. После смерти Елены права на ее имущество заявили отец, мать, дедушка и брат. Кому и на каком основании должно перейти имущество?

3. Г-н Петров проживал с матерью, А И. Петровой, в сельском доме, принадлежавшем матери на праве собственности. После смерти матери Петров остался жить в этом доме, но к нотариусу с какими бы то ни было заявлениями не обращался. Через 12 месяцев к нотариусу поступили два заявления о принятии наследства: во-первых, от сестры Петрова (в заявлении было указано, что она проживает в другом городе и ничего не знала о смерти матери, а брат ей этого не сообщил); во-вторых, от сестры А.И. Петровой – К. И. Петровой. Подлежат ли данные заявления удовлетворению? Кто и на каких основаниях станет наследником?

Мысли мудрых

«Воля наследодателя всегда на первом месте».

«Чем больше наследников по закону, тем меньше случаев выморочности имущества».

Римские юридические изречения

<<< Предыдущий раздел

(Оглавление)

Следующий раздел >>>


   

© 2011–2017, Хусаинов Р.Р.

Яндекс.Метрика